«Римское право»





Название«Римское право»
страница8/11
Дата публикации21.12.2014
Размер1.06 Mb.
ТипСамостоятельная работа
100-bal.ru > Право > Самостоятельная работа
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VII. Обязательственное и договорное право Древнего Рима.

1. Изучение данной темы нужно начинать с выяснения сущности обязательства (obligatio). В этой связи необходимо проанализировать взгляды римских юристов на сущность обязательства. Из анализа этих взглядов можно сделать вывод, что под обязательством римские юристы понимали правовую связь двух лиц - кредитора и должника, в силу которой кредитор имеет право требовать, а должник обязан совершить какое либо полезное действие в пользу кредитора. Право кредитора и соответствующая ему обязанность должника составляют содержание обязательственного правоотношения. Первоначально по Законам XII таблиц "правовая связь" дополнялась физической. Должник в случае неисполнения обязательства отвечал своей личной свободой. Исходя из социально - экономических условий развития Римского государства, следует уяснить себе, как развивалось и изменялось обязательственное право. Эти изменения следует связать с развитием меновых и товарно-денежных отношений, которые пришли на смену натуральному хозяйству. Далее студенту необходимо остановиться на выяснении оснований возникновения обязательств. Здесь важно усвоить четырехчленную классификацию оснований возникновения обязательств, предложенную Гаем:

1) Обязательства, возникающие из договора (ex contractu);

2) Обязательства, "как бы из договора" (quasi ex contractu);

3) Обязательства, возникающие из факта причинения вреда жизни, здоровью или имуществу (ex delicto); 4) Обязательства, " как бы из причинения вреда" (quasi ex delicto).

Следует различать обязательства цивильные и натуральные. В основе этого деления обязательств в классическом римском праве лежал характер правовой связанности должника. Если степень правовой связанности была такова, что должника можно было принудить к удовлетворению требования кредитора в судебном порядке, путем предъявления иска и принудительного взыскания, то обязательство считалось цивильным. Обязательства же, не пользовавшиеся исковой защитой, считались натуральными. Правовой эффект таких обязательств заключался в том, что если должник по такому обязательству добровольно предоставлял исполнение, то он уже не мог вернуть исполненное обратно как неосновательно полученное.

2. Приступая к изучению вопроса об исполнении обязательств следует уяснить значение места и времени исполнения, и способы их определения. Место исполнения имело существенное значение, поскольку цена товаров, работ и услуг, а также стоимость кредитов являлась различной в разных местностях Римского государства. Место исполнения определялось в договоре, а если оно не было согласовано, то применялись следующие правила: денежные обязательства, а также обязательства по передаче иных родовых вещей исполнялись по месту жительства кредитора; обязательства, связанные с передачей недвижимых вещей - по месту их фактического нахождения; любое обязательство могло быть исполнено в городе Риме ("все дороги ведут в Рим"). Срок исполнения определялся соглашением, а в тех случаях, когда он не был согласован, то использовалась категория " разумных сроков", под которыми понималось нормально необходимое время, в течении которого должник мог исполнить обязательство.

3. Приступая к изучению вопроса о перемене лиц в обязательстве, следут знать, что первоначальные участники обязательства могли заменяться в порядке сингулярного правопреемства. Замена кредитора производилась в порядке уступки права требования (цессии). Историческим праобразом цессии являлся институт процессуального представительства - когнитура. Суть когнитуры заключалась в том, что кредитор, желавший передать свое право требования какому либо лицу, выдавал ему мандат на ведение судебного дела от своего имени. По этому мандату когнитор мог обратить все присужденное по иску в свою пользу. Студенту следует изучить правила цессии и способы ее ограничения. Замена должника осуществлялась в порядке перевода долга - интерцессии, ее важнейшим условием являлось согласие кредитора, поскольку ему была небезразлична личность нового должника.

4. Рассматривая вопрос об исполнении обязательств со множественностью лиц, следует знать основания возникновения множественности лиц в обязательствах и виды множественности. Здесь необходимо исходить из следующего. В обязательственном правоотношении всегда две стороны: кредитор и должник, поэтому множественность представляет собой ситуацию, когда на стороне кредитора присутствуют несколько участников - сокредиторов, и на стороне должника - несколько содолжников. Соответственно в первом случае имеет место активная множественность, а во втором пассивная множественность. В зависимости о объема требований и объема исполнения различают долевые и солидарные обязательства. В долевых обязательствах с активной множественностью каждый сокредитор мог предъявить "общему должнику" требование лишь в пределах своей доли, соответственно в обязательствах с пассивной множественностью кредитор мог требовать от каждого из содолжников исполнения лишь в пределах его доли. Любое обязательство со множественностью лиц презюмировалось долевым, в тех случаях, когда предмет исполнения был неделим, возникало солидарное обязательство. В солидарном обязательстве применялся принцип "один за всех и все за одного". При активной множественности каждый из сокредиторов мог потребовать исполнения от " общего должника", соответственно при пассивной множественности кредитор мог потребовать исполнения от любого из содолжников в полном объеме. Режим солидаритета возникал в случае совместного причинения вреда, если предмет исполнения был неделим, а так же мог устанавливаться соглашением.

5. Очень важным в доктрине обязательственного права является вопрос о средствах обеспечения исполнения обязательств. В качестве таковых выступали специальные " гарантии", которые давали кредитору возможность в случае не получения от должника ожидаемого удовлетворения либо обратить дополнительное взыскание на его имущество ( реальные гарантии), либо привлечь к имущественной ответственности дополнительного, субсидиарного должника ( гаранта, ручателя). В последнем случае имели место "личные гарантии". При рассмотрении этого вопроса студент должен хорошо уяснить сущность каждого вида гарантии. При рассмотрении реальных гарантий особое внимание следует обратить на такие их виды как: arra ( задаток), stipulatio poenae ( неустойка) и залог в его трех формах – fiducia (доверительная продажа), pignus datum (ручной заклад), залог недвижимости (hypotheca). При рассмотрении личных гарантий следует уяснить сущность поручительства в его трех формах: sponsio, fidepromissio, fidejussio. Sponsi о и fidepromissio были схожи между собой тем, что применялись они лишь для обеспечения вербальных контрактов заемного характера, обязанности поручителей не переходили по наследству, возможность предъявления иска к поручителю ограничивалась двухлетним сроком сначала погасительной, а затем, после 410 года н.э, исковой давности. Fidejussio являлось более прогрессивной формой гарантии, поскольку позволяло обеспечивать любые виды обязательств, в том числе и натуральные, обязанности поручителя переходили по наследству, и кроме того, если поручителей было несколько, то все они, включая основного должника, отвечали перед кредитором солидарно. И лишь с 535 года по новеллам Юстиниана поручителю по fidejussio была предоставлена возможность требовать, что бы кредитор сначала провел процесс против основного должника. Это позволяло поручителю ограничить свою ответственность непогашенной основным должником частью требования. Таким образом поручительство окончательно приобрело субсидиарный характер.

6. Переходя к рассмотрению вопроса об ответственности должника за неисполнение обязательств следует знать, что первоначально в ранний доклассический период ответственность должника носила исключительно личный характер, что позволяло кредитору обращать взыскание на личную свободу должника. Неисправный должник подлежал продаже в рабство с публичных торгов, а из вырученной суммы кредитор получал свое удовлетворение. Впрочем такая практика прекратилась еще в доклассический период с того момента, когда консул Петелий провел через народное собрание закон, запрещающий продавать в рабство квиритов за долги (Lex Petelia, 326 год до н.э). С этого времени ответственность все больше приобретает имущественно - компенсационный характер, взыскание обращается на имущество неисправного должника.

7. Рассматривая вопрос о прекращении обязательств следует знать, что нормальным или "естественным" способом прекращения любого обязательства являлось его надлежащее исполнение. Поэтому студент должен исследовать те ситуации, когда обязательство могло прекратиться в экстраординарном порядке до момента его реального исполнения. Следует рассмотреть такие способы как: замена исполнения или отступное (datio in solutum), прекращение обязательства зачетом встречных требований (compensatio), передача предмета исполнения на хранение третьему лицу (depositio), новация какого либо имущественного требования в заемное обязательство (novatio), совпадение кредитора и должника в одном лице (confusio), прощение долга (remissio debiti), прекращение обязательства невозможностью исполнения.

8. Приступая к рассмотрению вопросов о понятии и видах договоров, об условиях их действительности, следует иметь ввиду, что римская юриспруденция классического периода не разработала "общей части" обязательственного права. Поэтому в источниках не идет речь о возникновении обязательства вообще, а применительно именно к договорам (сontractus). Дело в том, что глагольные формы contrahere и obligere являются синонимами, и в переводе на русский язык означают одно и то же действие: " связывать" или " стягивать". Отсюда термин "contractus" - контракт, договор. Таким образом значение договора ( контракта) состоит в том, что он порождает состояние правовой связанности, обязательство. Подобные представления о правовой природе договора впоследствии получили свое закрепление в доктрине гражданского права: договор есть соглашение двух и более лиц, направленное на взаимное установление, изменение или прекращение прав и обязанностей. Основываясь на многообразии товарно - денежных отношений, опосредуемых договорами, римские юристы признавали необходимость их детальной классификации. Наиболее раннии классификации были предложены Лабеоном, который выделял одностороннеобязывающие договоры и взаимообязывающие. В основу данной классификации был положен характер правовой связи между контрагентами: в одностороннеобязывающих договорах один участник наделялся только правом, а на другого возлагалась лишь обязанность ( пример, договор займа), во взаимообязывающих договорах обязанными становились оба контрагента (пример, договор купли - продажи). Большинство договоров являлись взаимообязывающими или синалагматическими, от греческого термина "synalagma" - взаимное предоставление, мена. Необходимо учитывать, что некоторые договоры могли содержать "несовершенную синалагму", когда определенные обязанности могли появиться у управомоченного лица (кредитора). Примером могут служить договоры ссуды и хранения. Лабеон делил договоры в зависимости от характера защиты прав управомоченного лица на контракты и пакты. Контрактами признавались договоры, обеспеченные цивильными исками, пактами являлись неформальные, простые соглашения. Первоначально пакты порождали лишь натуральные обязательства, не обеспеченные исковой защитой, впоследствии некоторые виды пактов, которые наиболее часто использовались в обороте, получили преторскую защиту. Более поздняя классификация, предложенная Гаем предполагала деление договоров в зависимости от момента возникновения обязательств. В этой связи выделялись:

1. Вербальные договоры. От латинского "verbis"- слово, т.е договоры, обязательства по которым возникали с момента произнесения установленных словесных формул;

2. Литтеральные договоры. От латинского "litteris"- буква, т.е договоры, обязательства по которым возникали с момента совершения предписанной письменной формы;

3. Консенсуальные договоры. От латинского "consensus"- соглашение, т.е договоры, обязательства по которым возникали с момента достижения соглашения по всем существенным условиям;

4. Реальные договоры. От латинского "res" - вещь, т.е договоры, обязательства по которым возникали с момента фактической передачи вещи от одного лица к другому. Заканчивая рассмотрение общих положений о договорах, следует обратить внимание на условия действительности договоров, при совокупном наличии которых могло быть установлено договорное обязательство ex contracti. В римском частном праве таковыми считались:

1. Наличие соглашения (cosensus).

2. Наличие предмета, по поводу которого достигалось соглашение. Таковым всегда признавалось какое либо действие обязанного лица (actio conditio).

3. Основание соглашения, материально - правовая цель, которую стремились достичь котрагенты (causa). Все эти условия считались "необходимыми и существенными" (conditio sine qua non contracti), т.е при отсутствии любого из них договор считался незаключенным. Студент должен внимательно изучить все эти условия и дать им исчерпывающую характеристику.
VIII. Отдельные виды консенсуальных договоров

1. Договор купли - продажи (emptio - venditio), с рассмотрения которого следует начинать изучение этой темы, является классической, универсальной формой товарно- денежных отношений. Основные положения этого договора впоследствии легли в основу развития современного договорного и обязательственного права. Сначала студент должен определиться с понятием договора купли - продажи. Этот договор представляет собой соглашение, в силу которого Продавец обязуется передать Покупателю какую либо вещь в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Таким образом в качестве предмета этого договора выступали действия сторон по взаимному предоставлению материальных благ. Основной обязанностью Продавца являлась обязанность передать вещь. Надлежаще исполненной эта обязанность считалась при наличии следующих условий: передача товара надлежащего качества и свободного от прав третьих лиц. Основной обязанностью Покупателя являлась обязанность уплатить обусловленную сумму. Переход права собственности по договору купли - продажи определялся двояко. Если предметом договора являлась неманципиальная вещь, то их передача вызывала приобретение права собственности покупателем. Манципиальные вещи требовали обряда манципации, в противном случае перехода права собственности не было, квиритским собственником оставался продавец, а покупатель становился бонитарным собственником. В целом же классические юристы считали, что договор следует считать состоявшимся, если стороны договорились относительно товара и цены. Предметом договора купли - продажи могли быть любые вещи, не изъятые из оборота, как телесные, так и бестелесные, как реально существующие в натуре, так и "будущие". В последнем случае имело место "отлагательное условие". Цена признавалась согласованной, если она была определенной, реальной и выраженной в деньгах. В начале IV века императором Диоклетианом был издан эдикт "О справедливых и разумных ценах", суть которого выражалась в том, что если цена была "не справедливой", т.е не достигала половины реальной стоимости товара, то продавец имел право ввиду понесенного им убытка либо требовать доплаты, либо расторжения договора и возврата товара или его стоимости. Надо признать, что подобная попытка нормативного регулирования цены не прижилась в частном праве и положения эти не были рецепированы. Если покупателю передавалась вещь с так называемым " юридическим дефектом", т.е в отношении нее сохранялись права и притязания третьх лиц ( например, проданная вещь была обременена залогом), то она могла быть изъята у покупателя в пользу третьего лица (aevictio). У покупателя возникало в этом случае право взыскать с продавца убытки.

2. Консенсуальными являлись также договоры найма (locatio - conductio), они включали в себя отдельные виды: найм вещей (locatio conductio rei), найм услуг (locatio – conductio operarum), найм работ (location conductio operis). Как на отдельную разновидность договоров найма следует обратить внимание на договор морской перевозки - фрахт (locatio - conductio navis), особенностью этого договора являлось то, что во-первых, договор этот являлся комплексным, т.е соединял в себе элементы договоров найма вещей ( морское судно) и услуг ( услуги по перевозке), а во- вторых, убытки, вызванные т.н "общей аварией" распределялись между судовладельцем и грузовладельцем поровну согласно торговому обычаю, получившему название " Родосский закон о выбрасывании". Суть этого обычая заключалась в следующем; если спасая судно и фрахт от общей опасности капитан выбрасывал груз в море, то стоимость погибшего груза распределялась между участниками фрахта сообразно стоимости спасенных грузов и судна.

3. Рассматривая договор поручения (mandatum) следует обратить внимание на его особенности. Существенная черта договора - его безвозмездность, но допускалось предоставление поверенному " почетного дара" (honorarium) исключительно по инициативе доверителя. Договор поручения являлся одностороннеобязывающим, но при определенных условиях обязанности могли образоваться на управомоченной стороне.

4. Замечательным явлением римской договорной практики являлся договор товарищества (societas). В силу этого договора несколько лиц объединяли усилия для достижения общей хозяйственной цели. Рассматривая особенности этого договора, необходимо четко отграничивать его от корпорации. Корпорация представляла собой такую организацию, которая выступала в качестве самостоятельного субъекта права - юридического лица. При заключении же договора товарищества не возникало нового субъекта, каждый участник этого договора действовал от собственного имени, самостоятельно, хотя и в интересах "общей пользы" (socies utilitatio).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

«Римское право» iconРимское гражданское право
Римское гражданское право: учебно-методические материалы. – г. Могилев: Изд-во мгу им. А. А. Кулешова, 2001 г
«Римское право» iconПрограмма дисциплины Римское право
Приступая к изучению дисциплины «Римское право», студенты должны обладать знаниями по основным гуманитарным дисциплинам: обществознанию,...
«Римское право» iconКурсовая работа дисциплина: «Римское право» Тема: «Вербальные (устные)...
Римское право характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех существенных аспектов договорных отношений простых товаровладельцев....
«Римское право» iconУчебно-методический комплекс римское право направление 030900 юриспруденция
Настоящая программа определяет объем и содержание учебного курса “Римское гражданское право”. Программа разработана в соответствии...
«Римское право» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Римское право»
Поэтому римское право было воспринято государствами Европы, а затем и другими странами и по сей день лежит в основе многих институтов...
«Римское право» iconТематический план по дисциплине «Римское право»
Тематический план по дисциплине «Римское право» для студентов заочной формы обучения
«Римское право» iconУчебно-методический комплекс по курсу: «римское право»
Рабочая программа дисциплины «Римское проаво» предназначена для студентов I курса дневной, заочной и вечерней форм обучения, по специальности:...
«Римское право» iconУчебно-методическое пособие для семинарских занятий и самостоятельной...
Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки студентов всех форм обучения, обучающихся в Юридическом институте Сибирского...
«Римское право» iconРабочая учебная программа по дисциплине «Римское право» разработана...
М. А. Обухова. Римское право: рабочая учебная программа для студентов направления 030900 «Юриспруденция» очной и заочной форм обучения...
«Римское право» iconТемы рефератов по курсу «римское право» Составил: Р. Г. Нерсисян
Государство и право периода империи. Свод гражданских законов Юнистиниана и его роль в истории всемирного права
«Римское право» icon«римское право»
Этика и деонтология в урологии (тренировочные тесты для студентов лечебно-профилактического и педиатрического факультетов)
«Римское право» iconРабочая программа по дисциплине в римское право
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Римское право» iconС. В. Ткаченко римское право в россии. Самара 2007
Аттестационная комиссия по проведению аттестации руководителей мкоу куртамышского района
«Римское право» iconРабочая программа дисциплины в. Од римское право
Фгбоу впо московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (мгюа)
«Римское право» iconЭкзаменационные вопросы по дисциплине «римское право»
Историческая роль римского гражданского права и его значение в современном праве
«Римское право» iconЮриспруденции как самостоятельной науки содержание
Римское право – одно из величайших достижений античной и, в особенности, римской культуры


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск